Судебные решения, арбитраж
Приватизация земли; Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 23.05.2013
Постановление изготовлено в полном объеме 28.05.2013
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Капустиной Л.А., судей Дорошковой А.Г. и Каструбы М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Феоктистовой Д.О., при участии при участии представителя ответчика - Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области (г. Смоленск, ОГРН 1096731006855, ИНН 6730042487) - Гончаровой Е.Б. (доверенность от 17.01.2013), в отсутствие представителей заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Раздолье" (г. Смоленск, ОГРН 1096731006547, ИНН 6729019106) и третьего лица - Федерального агентства по управлению государственным имуществом (г. Москва, ОГРН 1087746829994, ИНН 7710723134), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Раздолье" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.02.2013 по делу N А62-5468/2012 (судья Бажанова Е.Г.),
установил:
следующее.
Общество с ограниченной ответственностью "Раздолье" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области (далее - управление) о признании незаконными действий по отказу в предоставлении в собственность за плату земельного участка, находящегося в государственной собственности, площадью 301 827 кв. метров с кадастровым номером 67:18:0050101:105, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, сельское поселение Михновское, юго-западнее д. Михновка на расстоянии 1 040 метров. Заявитель также просил возложить на ответчика обязанность передать обществу проект договора купли-продажи указанного земельного участка (с учетом уточнения заявленных требований - протокол судебного заседания от 02.11.2012, т. 2, л.д. 4-5).
Определением суда от 14.08.2012 (т. 1, л.д. 1-3), принятым в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, привлечено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество)
Решением суда от 11.02.2013 (т. 2, л.д. 118-130) в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд, руководствуясь положениями статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", пришел к выводу об отсутствии у общества исключительного права на приватизацию земельного участка испрашиваемой площадью. Сам по себе факт формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка, по мнению суда, не является основанием для предоставления этого участка в собственность в размере, указанном в кадастровом паспорте.
В апелляционной жалобе общество просит отменить, заявленные требования удовлетворить (т. 2, л.д. 135-139). Указывает на представление всех, предусмотренных законодательством документов, для принятия решения о передаче земельного участка в собственность. Утверждает, что формирование земельного участка осуществлялось в целях размещения на нем приобретенных обществом объектов недвижимости; распоряжение собственника о формировании земельного участка и его постановке на кадастровый учет является надлежащим доказательством обоснования площади участка. Обращает внимание на отсутствие доказательств, обосновывающих необходимость предоставления в собственность участка иной площади; меры по межеванию участка, на которые ссылался ответчик в письме от 03.08.2012, до настоящего времени не приняты. Выражает несогласие с указанием в акте осмотра объектов от 17.08.2012 на разрушение зданий, расположенных на земельном участке. Считает, что состояние объектов недвижимости не препятствует реализации права на приобретение земельного участка в собственность в порядке пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Выражает несогласие с выводом суда о невозможности приватизации земельного участка под объектом незавершенного строительства.
В отзыве управление просит решение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. Указывает, что не возражает против предоставления заявителю в собственность земельного участка, необходимого для использования расположенного на нем объекта недвижимости, при условии нахождения последнего в надлежащем состоянии. Отмечает, что площадь земельного участка, на которую претендует заявитель, значительно превышает площадь расположенных на нем объектов недвижимости, в то время как она должна определяться по правилам пункта 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации. Указывает, что выкуп земельного участка под объектом незавершенного строительства - зданием коровника - невозможен, так как такой объект не может быть использован по назначению до завершения строительства и ввода в эксплуатацию.
В судебном заседании представитель ответчика поддержал свою позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.
Заявитель и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд апелляционной инстанции представителей не направили.
С учетом мнения представителя ответчика судебное разбирательство проводилось в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
До рассмотрения дела по существу от заявителя поступило письменное ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения судом кассационной инстанции аналогичного спора по делу N А62-5466/2012.
Рассмотрев указанное ходатайство, апелляционная инстанция не находит оснований для его удовлетворения ввиду отсутствия доказательств принятия к производству суда кассационной инстанции кассационной жалобы по делу N А62-5466/2012.
Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя ответчика, Двадцатый арбитражный суд считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела, на основании постановления главы администрации
Смоленского района Смоленской области от 17.02.1992 N 97 учебно-производственному хозяйству "Смоленское" сельскохозяйственного института (правопреемник - государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство "Смоленское" Смоленского сельскохозяйственного института (далее - ГУП ОУХ "Смоленское")) в бессрочное пользование передан земельный участок общей площадью 4 691 га, в том числе 3 285 га сельскохозяйственных угодий, из них 2 178 га пашни (т. 1, л.д. 132).
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 22.02.2006 по делу N А62-4025/2005 (А-62-692-Н/2005) ГУП ОУХ "Смоленское" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Согласно распоряжению управления от 19.12.2008 N 1307-р (т. 1, л.д. 133) земельный участок с кадастровым номером 67:18:004 0202:122, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. п. Михновское, находившийся в постоянном (бессрочном) пользовании ГУП ОУХ "Смоленское", был разделен на 7 земельных участков.
В результате раздела, в частности, был образован земельный участок с кадастровым номером 67:18:0050101:105 общей площадью 301 827 кв. метров, с разрешенным использованием под зданием телятника, кровника (незавершенное строительство) и сараем для сена (т. 1, л.д. 39).
По договору купли-продажи от 26.06.2009 N 1, заключенному между конкурсным управляющим ГУП УОХ "Смоленское" (продавец) и обществом (покупатель) последнее приобрело в собственность имущество, в состав которого вошли сарай для сена площадью застройки 963 кв. метра, здание телятника общей площадью 279,7 кв. метров, коровник (незавершенное строительство) площадью застройки 1 987,4 кв. метров, расположенные по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка и д. Телеши на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0050101:105 площадью 301 827 кв. метров (т. 1, л.д. 33-35). Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано за обществом, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 08.10.2009 (т. 1, л.д. 40-42).
Общество, как собственник объекта недвижимости, 03.04.2012 обратилось в управление с заявлением о предоставлении в собственность за плату (т. 1, л.д. 47) находящегося в федеральной собственности земельного участка с кадастровым номером 67:18:0050101:105 площадью 301 827 кв. метров.
Управление письмом от 03.08.2012 N 02-3570/СИ сообщило, что в результате визуального осмотра установлено, что здания телятника, коровника и сарая для сена находятся в разрушенном состоянии, не подлежат эксплуатации и не могут рассматриваться в качестве объектов недвижимости, для использования которых требуется испрашиваемый земельный участок. Обществу было предложено восстановить указанные объекты до состояния, позволяющего сделать вывод о возможности их использования по назначению. Кроме того, управление указало, что площадь испрашиваемого земельного участка значительно превосходит площадь зданий, расположенных на нем и предложило обществу уточнить границы и площадь земельного участка сообразно площади земельного участка, занимаемого объектом недвижимости, отметив, что в противном случае самостоятельно примет меры по межеванию участка заново с учетом площади здания.
Считая, что обществу необоснованно отказано в предоставлении земельного участка, это противоречит нормам земельного законодательства и нарушает его права и законные интересы, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об удовлетворении заявленного требования (часть 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частями 2 и 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснениями, изложенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8, для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Пунктом 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.
В соответствии с пунктом 3 статьи 552 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
В силу указанных норм действующего законодательства покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости с момента государственной регистрации перехода права собственности на здание, строение, сооружение.
В силу пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом.
Порядок приобретения права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, регламентирован пунктами 5 - 8 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастрового паспорта (пункт 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации).
По смыслу указанных правовых норм покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на ту часть земельного участка, которая занята объектами недвижимости и необходима для ее использования.
При этом в пункте 2 статьи 35 Земельного кодекса Российской указано, что предельные размеры площади части земельного участка определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Кодекса исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов деятельности и правил землепользования и застройки, градостроительной и проектной документации.
В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" разъяснено следующее. Предельные размеры площади части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов деятельности или правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 13535/10 определена практика применения статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой при продаже земельного участка, на котором находятся принадлежащие покупателю на праве собственности объекты недвижимости, следует определять площадь, необходимую для эксплуатации принадлежащих покупателю на праве собственности объектов недвижимости.
Указанный заявителем факт формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка до приобретения им объектов недвижимости сам по себе не может являться основанием для предоставления данного участка в собственность.
В таком случае земельный участок должен формироваться под принадлежащими обществу объектами недвижимости с учетом требований пункта 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации. Однако в настоящей ситуации формирования участков под этими объектами не производилось.
Общество не представило доказательств, подтверждающих правомерность предоставления ему земельного участка испрашиваемой площадью, в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных им требований.
Изложенная в решении правовая позиция не противоречит сложившейся судебно-арбитражной практике (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.02.2013 N ВАС-471/13, постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 04.04.2013 по делу N А68-3793/12 и от 01.02.2013 по делу N А14-10312/2012, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.05.2012 по делу N А01-594/2011, постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 09.08.2011 по делу N А55-5907/2010, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2013 по делу N А53-22675/2012).
Кроме того, из материалов дела следует, что на спорном земельном участке площадью 301 827 кв. метров расположен объект незавершенного строительства - здание коровника (т. 1, л.д. 37, 41, 46).
Свидетельством о государственной регистрации права от 08.10.2009 (т. 1, л.д. 41) подтверждается государственная регистрация права на этот объект за обществом.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2012 N 15874/11, от 23.12.2008 N 8985/08, от 01.03.2011 N 14880/10, применение порядка выкупа земельных участков под объектами незавершенного строительства возможно в случаях, прямо указанных в законе. К таким случаям, в частности, относится приватизация объектов незавершенного строительства в силу положений пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в силу положений пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
В данном случае заявитель не приобретал объект незавершенного строительства в процессе приватизации, а потому порядок выкупа земельного участка, предусмотренный пунктом 3 статьи 28 Закона о приватизации к нему не применим.
Довод заявителя о неправильном применении судом пункта 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации со ссылкой на то, что она регламентирует случаи определения местоположения границ земельного участка, когда не осуществлен его государственный кадастровый учет, не заслуживает внимания.
Заявитель не учитывает предписанное абзацем 2 пункта 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации правило о том, что границы и размеры земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. В границы передаваемого земельного участка должна входить часть, которая занята недвижимостью, и часть, необходимая для ее использования.
Поскольку размер земельного участка многократно превышает размер площади объектов недвижимости, для эксплуатации которых испрашивается участок, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя.
Материалы дела, не содержат документов, позволяющих определить площадь подлежащего передаче участка. От проведения экспертизы заявитель отказался (т. 2, л.д. 102).
Оспоренный отказ не препятствует повторному обращению общества с заявлением о выкупе земельных участков, размер которых будет определен в соответствии с требованиями законодательства.
Суд апелляционной инстанции расценивает доводы заявителя как намерение злоупотребить положением статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, пытаясь без аукциона приобрести в собственность земельный участок, размер которого многократно превышает площадь объектов недвижимости и размер земельного участка необходимого для ее эксплуатации.
Принимая во внимания, что в иных предусмотренных законом случаях получение земли предполагает более сложную процедуру либо проведение конкурса, незаконное предоставление приоритетного права на приобретение земельного участка исключает возможность продажи его с торгов, что влечет соответствующие потери для бюджета.
Указанные выводы соответствуют правовому подходу, изложенному в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 13535/10.
Таким образом, права заявителя не нарушены действиями управления и у него сохранилась возможность обратиться в порядке статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации за получением земли под объектом недвижимости.
Иные доводы жалобы не опровергают существа принятого решения, а потому не могут быть положены в основание его отмены.
Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.
В соответствии с пунктом 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.
Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Таким образом, расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя.
В силу п. п. 12 п. 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, разъяснений, содержащихся в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2005 N 91 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации", при подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда должна быть уплачена госпошлина в размере 50% от размера госпошлины, подлежащей уплате при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, т.е. в размере 1 000 рублей.
Поскольку при подаче апелляционной жалобы общество по платежному поручению от 01.03.2013 N 19 уплатило государственную пошлину в размере 2 000 рублей, в соответствии пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, ему подлежит возврату из федерального бюджета излишне уплаченная сумма в размере 1 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 104, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.02.2013 по делу N А62-5468/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Раздолье" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1 000 рублей.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий
Судьи
Л.А.КАПУСТИНА
А.Г.ДОРОШКОВА
М.В.КАСТРУБА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 28.05.2013 ПО ДЕЛУ N А62-5468/2012
Разделы:Приватизация земли; Сделки с землей
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. по делу N А62-5468/2012
Резолютивная часть постановления объявлена 23.05.2013
Постановление изготовлено в полном объеме 28.05.2013
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Капустиной Л.А., судей Дорошковой А.Г. и Каструбы М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Феоктистовой Д.О., при участии при участии представителя ответчика - Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области (г. Смоленск, ОГРН 1096731006855, ИНН 6730042487) - Гончаровой Е.Б. (доверенность от 17.01.2013), в отсутствие представителей заявителя - общества с ограниченной ответственностью "Раздолье" (г. Смоленск, ОГРН 1096731006547, ИНН 6729019106) и третьего лица - Федерального агентства по управлению государственным имуществом (г. Москва, ОГРН 1087746829994, ИНН 7710723134), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Раздолье" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.02.2013 по делу N А62-5468/2012 (судья Бажанова Е.Г.),
установил:
следующее.
Общество с ограниченной ответственностью "Раздолье" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Смоленской области (далее - управление) о признании незаконными действий по отказу в предоставлении в собственность за плату земельного участка, находящегося в государственной собственности, площадью 301 827 кв. метров с кадастровым номером 67:18:0050101:105, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, сельское поселение Михновское, юго-западнее д. Михновка на расстоянии 1 040 метров. Заявитель также просил возложить на ответчика обязанность передать обществу проект договора купли-продажи указанного земельного участка (с учетом уточнения заявленных требований - протокол судебного заседания от 02.11.2012, т. 2, л.д. 4-5).
Определением суда от 14.08.2012 (т. 1, л.д. 1-3), принятым в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, привлечено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество)
Решением суда от 11.02.2013 (т. 2, л.д. 118-130) в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд, руководствуясь положениями статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", пришел к выводу об отсутствии у общества исключительного права на приватизацию земельного участка испрашиваемой площадью. Сам по себе факт формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка, по мнению суда, не является основанием для предоставления этого участка в собственность в размере, указанном в кадастровом паспорте.
В апелляционной жалобе общество просит отменить, заявленные требования удовлетворить (т. 2, л.д. 135-139). Указывает на представление всех, предусмотренных законодательством документов, для принятия решения о передаче земельного участка в собственность. Утверждает, что формирование земельного участка осуществлялось в целях размещения на нем приобретенных обществом объектов недвижимости; распоряжение собственника о формировании земельного участка и его постановке на кадастровый учет является надлежащим доказательством обоснования площади участка. Обращает внимание на отсутствие доказательств, обосновывающих необходимость предоставления в собственность участка иной площади; меры по межеванию участка, на которые ссылался ответчик в письме от 03.08.2012, до настоящего времени не приняты. Выражает несогласие с указанием в акте осмотра объектов от 17.08.2012 на разрушение зданий, расположенных на земельном участке. Считает, что состояние объектов недвижимости не препятствует реализации права на приобретение земельного участка в собственность в порядке пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Выражает несогласие с выводом суда о невозможности приватизации земельного участка под объектом незавершенного строительства.
В отзыве управление просит решение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. Указывает, что не возражает против предоставления заявителю в собственность земельного участка, необходимого для использования расположенного на нем объекта недвижимости, при условии нахождения последнего в надлежащем состоянии. Отмечает, что площадь земельного участка, на которую претендует заявитель, значительно превышает площадь расположенных на нем объектов недвижимости, в то время как она должна определяться по правилам пункта 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации. Указывает, что выкуп земельного участка под объектом незавершенного строительства - зданием коровника - невозможен, так как такой объект не может быть использован по назначению до завершения строительства и ввода в эксплуатацию.
В судебном заседании представитель ответчика поддержал свою позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.
Заявитель и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд апелляционной инстанции представителей не направили.
С учетом мнения представителя ответчика судебное разбирательство проводилось в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
До рассмотрения дела по существу от заявителя поступило письменное ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения судом кассационной инстанции аналогичного спора по делу N А62-5466/2012.
Рассмотрев указанное ходатайство, апелляционная инстанция не находит оснований для его удовлетворения ввиду отсутствия доказательств принятия к производству суда кассационной инстанции кассационной жалобы по делу N А62-5466/2012.
Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя ответчика, Двадцатый арбитражный суд считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела, на основании постановления главы администрации
Смоленского района Смоленской области от 17.02.1992 N 97 учебно-производственному хозяйству "Смоленское" сельскохозяйственного института (правопреемник - государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство "Смоленское" Смоленского сельскохозяйственного института (далее - ГУП ОУХ "Смоленское")) в бессрочное пользование передан земельный участок общей площадью 4 691 га, в том числе 3 285 га сельскохозяйственных угодий, из них 2 178 га пашни (т. 1, л.д. 132).
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 22.02.2006 по делу N А62-4025/2005 (А-62-692-Н/2005) ГУП ОУХ "Смоленское" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Согласно распоряжению управления от 19.12.2008 N 1307-р (т. 1, л.д. 133) земельный участок с кадастровым номером 67:18:004 0202:122, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. п. Михновское, находившийся в постоянном (бессрочном) пользовании ГУП ОУХ "Смоленское", был разделен на 7 земельных участков.
В результате раздела, в частности, был образован земельный участок с кадастровым номером 67:18:0050101:105 общей площадью 301 827 кв. метров, с разрешенным использованием под зданием телятника, кровника (незавершенное строительство) и сараем для сена (т. 1, л.д. 39).
По договору купли-продажи от 26.06.2009 N 1, заключенному между конкурсным управляющим ГУП УОХ "Смоленское" (продавец) и обществом (покупатель) последнее приобрело в собственность имущество, в состав которого вошли сарай для сена площадью застройки 963 кв. метра, здание телятника общей площадью 279,7 кв. метров, коровник (незавершенное строительство) площадью застройки 1 987,4 кв. метров, расположенные по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д. Михновка и д. Телеши на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0050101:105 площадью 301 827 кв. метров (т. 1, л.д. 33-35). Право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано за обществом, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от 08.10.2009 (т. 1, л.д. 40-42).
Общество, как собственник объекта недвижимости, 03.04.2012 обратилось в управление с заявлением о предоставлении в собственность за плату (т. 1, л.д. 47) находящегося в федеральной собственности земельного участка с кадастровым номером 67:18:0050101:105 площадью 301 827 кв. метров.
Управление письмом от 03.08.2012 N 02-3570/СИ сообщило, что в результате визуального осмотра установлено, что здания телятника, коровника и сарая для сена находятся в разрушенном состоянии, не подлежат эксплуатации и не могут рассматриваться в качестве объектов недвижимости, для использования которых требуется испрашиваемый земельный участок. Обществу было предложено восстановить указанные объекты до состояния, позволяющего сделать вывод о возможности их использования по назначению. Кроме того, управление указало, что площадь испрашиваемого земельного участка значительно превосходит площадь зданий, расположенных на нем и предложило обществу уточнить границы и площадь земельного участка сообразно площади земельного участка, занимаемого объектом недвижимости, отметив, что в противном случае самостоятельно примет меры по межеванию участка заново с учетом площади здания.
Считая, что обществу необоснованно отказано в предоставлении земельного участка, это противоречит нормам земельного законодательства и нарушает его права и законные интересы, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.
В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об удовлетворении заявленного требования (часть 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, в соответствии с частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частями 2 и 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснениями, изложенными в пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8, для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Пунктом 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.
В соответствии с пунктом 3 статьи 552 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
В силу указанных норм действующего законодательства покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на земельный участок, занятый недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости с момента государственной регистрации перехода права собственности на здание, строение, сооружение.
В силу пункта 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с настоящим Кодексом.
Порядок приобретения права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, регламентирован пунктами 5 - 8 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации.
Для приобретения прав на земельный участок граждане или юридические лица, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастрового паспорта (пункт 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации).
По смыслу указанных правовых норм покупатель здания, строения, сооружения вправе требовать оформления соответствующих прав на ту часть земельного участка, которая занята объектами недвижимости и необходима для ее использования.
При этом в пункте 2 статьи 35 Земельного кодекса Российской указано, что предельные размеры площади части земельного участка определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Кодекса исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов деятельности и правил землепользования и застройки, градостроительной и проектной документации.
В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" разъяснено следующее. Предельные размеры площади части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из утвержденных в установленном порядке норм отвода земель для конкретных видов деятельности или правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 13535/10 определена практика применения статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой при продаже земельного участка, на котором находятся принадлежащие покупателю на праве собственности объекты недвижимости, следует определять площадь, необходимую для эксплуатации принадлежащих покупателю на праве собственности объектов недвижимости.
Указанный заявителем факт формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка до приобретения им объектов недвижимости сам по себе не может являться основанием для предоставления данного участка в собственность.
В таком случае земельный участок должен формироваться под принадлежащими обществу объектами недвижимости с учетом требований пункта 3 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации. Однако в настоящей ситуации формирования участков под этими объектами не производилось.
Общество не представило доказательств, подтверждающих правомерность предоставления ему земельного участка испрашиваемой площадью, в связи с чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных им требований.
Изложенная в решении правовая позиция не противоречит сложившейся судебно-арбитражной практике (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.02.2013 N ВАС-471/13, постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 04.04.2013 по делу N А68-3793/12 и от 01.02.2013 по делу N А14-10312/2012, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.05.2012 по делу N А01-594/2011, постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 09.08.2011 по делу N А55-5907/2010, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2013 по делу N А53-22675/2012).
Кроме того, из материалов дела следует, что на спорном земельном участке площадью 301 827 кв. метров расположен объект незавершенного строительства - здание коровника (т. 1, л.д. 37, 41, 46).
Свидетельством о государственной регистрации права от 08.10.2009 (т. 1, л.д. 41) подтверждается государственная регистрация права на этот объект за обществом.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.04.2012 N 15874/11, от 23.12.2008 N 8985/08, от 01.03.2011 N 14880/10, применение порядка выкупа земельных участков под объектами незавершенного строительства возможно в случаях, прямо указанных в законе. К таким случаям, в частности, относится приватизация объектов незавершенного строительства в силу положений пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон о приватизации), переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в силу положений пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".
В данном случае заявитель не приобретал объект незавершенного строительства в процессе приватизации, а потому порядок выкупа земельного участка, предусмотренный пунктом 3 статьи 28 Закона о приватизации к нему не применим.
Довод заявителя о неправильном применении судом пункта 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации со ссылкой на то, что она регламентирует случаи определения местоположения границ земельного участка, когда не осуществлен его государственный кадастровый учет, не заслуживает внимания.
Заявитель не учитывает предписанное абзацем 2 пункта 7 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации правило о том, что границы и размеры земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. В границы передаваемого земельного участка должна входить часть, которая занята недвижимостью, и часть, необходимая для ее использования.
Поскольку размер земельного участка многократно превышает размер площади объектов недвижимости, для эксплуатации которых испрашивается участок, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя.
Материалы дела, не содержат документов, позволяющих определить площадь подлежащего передаче участка. От проведения экспертизы заявитель отказался (т. 2, л.д. 102).
Оспоренный отказ не препятствует повторному обращению общества с заявлением о выкупе земельных участков, размер которых будет определен в соответствии с требованиями законодательства.
Суд апелляционной инстанции расценивает доводы заявителя как намерение злоупотребить положением статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, пытаясь без аукциона приобрести в собственность земельный участок, размер которого многократно превышает площадь объектов недвижимости и размер земельного участка необходимого для ее эксплуатации.
Принимая во внимания, что в иных предусмотренных законом случаях получение земли предполагает более сложную процедуру либо проведение конкурса, незаконное предоставление приоритетного права на приобретение земельного участка исключает возможность продажи его с торгов, что влечет соответствующие потери для бюджета.
Указанные выводы соответствуют правовому подходу, изложенному в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 13535/10.
Таким образом, права заявителя не нарушены действиями управления и у него сохранилась возможность обратиться в порядке статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации за получением земли под объектом недвижимости.
Иные доводы жалобы не опровергают существа принятого решения, а потому не могут быть положены в основание его отмены.
Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.
В соответствии с пунктом 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.
Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Таким образом, расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя.
В силу п. п. 12 п. 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, разъяснений, содержащихся в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2005 N 91 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации", при подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда должна быть уплачена госпошлина в размере 50% от размера госпошлины, подлежащей уплате при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, т.е. в размере 1 000 рублей.
Поскольку при подаче апелляционной жалобы общество по платежному поручению от 01.03.2013 N 19 уплатило государственную пошлину в размере 2 000 рублей, в соответствии пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, ему подлежит возврату из федерального бюджета излишне уплаченная сумма в размере 1 000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 104, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.02.2013 по делу N А62-5468/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Раздолье" из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1 000 рублей.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий
Судьи
Л.А.КАПУСТИНА
А.Г.ДОРОШКОВА
М.В.КАСТРУБА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "ZLAW.RU | Земельное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)